Полная информация о понятии Рецепция

Согласно общепринятому определению, Рецепция (от лат. receptio - принятие) (физиологическое), восприятие и преобразование (трансформация) механических, термических, электромагнитных, химических и других раздражителей в нервные сигналы; осуществляется воспринимающими чувствительными нервными образованиями - рецепторами. Механизм Р. включает первичное взаимодействие рецептора с раздражителем. Вследствие этого возникает так называемый рецепторный потенциал, вызывающий при достижении определённой критической величины ритмический разряд импульсов в чувствительном нервном волокне, отходящем от рецептора. Величина рецепторного потенциала градуальна, т. е. зависит от интенсивности раздражения. Р. раздражений, поступающих из внешней среды, называется экстероцепцией, из внутренней среды организма - интерорецепцией. Многие органы Р. называются органами чувств (подробнее Чувств органы (см. Чувств о

3- Гражданское право – это отрасль частного права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.
Деление права на частное и публичное берет свое начало с античного Рима. Источником всего публичного и частного права считаются законы XII таблиц. Классическое разграничение публичного и частного права дано известным римским юристом Ульпианом: «Публичное право есть то, которое относится к положению римского государства, частное – к пользе отдельных лиц».
Разграничение частного и публичного права может быть произведено по различным критериям.

    • Материальный критерий – по содержанию регулируемых отношений. «Единственной теоретически правильной сферой гражданского права является сфера отношений имущественных».
    • Формальный критерий – по процессуальным особенностям судебной защиты. Публичное право охраняется в рамках уголовного и административного судопроизводства, а частное – в рамках гражданского.
    • По способам и приемам правового регулирования (методу регулирования) различают метод власти и подчинения (императивный метод, метод субординации), который характерен для публичного права, и метод равенства участников (диапозитивный метод, метод координации), который присущ частному праву. В публично-правовых отношениях один из участников обладает властными полномочиями по отношению к другому, а в частноправовых отношениях все участники юридически равны между собой.
    • По преобладанию определенного вида норм. Для публичного права характерно преобладание императивных норм, от которых участники правоотношений не могут отступать. Для частного права характерно преобладание диспозитивных норм, которые применяются лишь в том случае, когда участники правоотношений избрали иное поведение.
    • По составу участников правоотношений. В публичных правоотношениях одним из участников является публичное образование (Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования), от имени которых выступают соответствующие органы. В частных правоотношениях участниками, как правило, выступают физические и юридические лица. Публичные образования могут быть участниками частных правоотношений, но лишь на началах равенства с другими субъектами.

Ни один из указанных критериев не является безусловным. Четкого разграничения между частным и публичным правом нет и на протяжении истории «граница между публичным и частным правом далеко не всегда проходила в одном и том же месте».
Гражданское право представляет собой базовую отрасль частного права, основанную на принципах частного права, некоторые из которых сложились еще во времена римского частного права. Среди них:

    • равенство участников правоотношений,
    • неприкосновенность права собственности,
    • свобода договора,
    • автономия воли участников,
    • недопустимость произвольного вмешательства в частные дела.

4-Папиниан (Papinianus) Эмилий (около 150-212), римский юрист. Занимал высокие государственные посты (например, префект претория). Сочинения П.

Полная информация о понятии Папиниан Эмилий

Считается, что Папиниан (Papinianus) Эмилий (около 150-212), римский юрист. Занимал высокие государственные посты (например, префект претория). Сочинения П. ("Исследования (см. Исс)", "Ответы" и др.) - вершина в развитии древнеримской юриспруденции. П.

5- Цивильное право (лат. jus civile от римского cevitas - город, политическая общность, народ, государство) - в Древнем Риме название собственно римского "национального" права, не имеющего аналогов ни в какой другой правовой системе. К Ц.п. относились Двенадцати таблиц законы и все те законы, которые принимались народными собраниями после них. В состав Ц.п. входили и толкования римских юристов (responsa, sententia).

6- Преторское Право - особая система римского частного права, сложившаяся в III-I вв. до н.э. из норм, выработанных в ходе гражданско-процессу-альной деятельности претор ов и других суд ебных магистрат ов. Преторское Право противопоставлялось цивильному праву, т.е. иск онному римскому частному праву, основным источником которого являлись двенадцати таблиц закон ы и их толкования (interpretatio). Претор ы не обладали закон одательными функциями, однако широкие процессуальные полномочия претор ов позволяли им в конечном счет е изменять и материальное цивильное право. Формально ничего не меняя, они в одних случаях оставлялибез применения цивильные нормы ввиду их устарелости, а в других - давали суд ебную защиту отношениям, не предусм. отренным право м, и этим, по существу, создавали новые нормы. Правотворчество претор ов особенно активизировалось с середины II в. до н.э., когда в Риме был введен новый - формуляр ный - порядок гражданского процесса. Как и ранее, процесс проходил две стадии. Первая (in jure) протекала у претор а (или другого суд ебного магистрат а), вторая (in judicio) - у назначенного им судьи. В первой стадии истец обосновывал иск, ответчик привод ил возражения. Претор не проверял фактических обстоятельств дела. Он возлагал это на суд ью, а сам устанавливал только, обоснован ли предъявляемый иск и заслуживают ли внимания возражения ответчик а. По новому порядку претор получил право, решая вопрос об обоснованности иск а, вырабатывать обязательную инструкцию для назначаемого им судьи - "формулу" (отсюда название - " формуляр ный" процесс). При каких именно обстоятельствах будет допускаться иск и в каких случаях в иск е будет отказано (хотя бы по цивильному праву данное отношение пользовалось защитой), объявлялось претор ом заранее (при вступлении в должность) в его эдикте. Формально эдикты, являвшиеся обязательными для издавшего их магистрат а, должны были действовать 1 год (срок полномочий магистрат а). Однако на практике всякий новый претор, издавая свой собственный эдикт, сохранял, по установившейся традиции.определенную часть эдикта своего предшественника. которую считал разумной и обоснованной. Право творческая деятельность претор ов стала сужаться с переходом к империи, место претор ского эдикта заняли постановления ("конституции") императоров и сенат ские постановления. Во II в. по приказ у императора Адриана известный римский юрист Юлиан создал единый свод претор ских эдиктов, неизменяемый "постоянный эдикт",остававшийся важнейшим источником права в течение нескольких столетий.Особо сильное влияние Преторское Право оказало на развитие институтов собственности, владения.наследования, договор ов. Преторское Право изменило древнее римское право, не ломая его формы, но проникая в старое содержание и меняя его природу. Дуализм цивильного права и Преторское Право просуществовал до создания в VI в. кодификации Юстиниана (см. Свод Юстиниана), в которой обе системы образовали римское классическое право.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: