Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. 6 страница

Возможен вариант, когда после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это хозяйство прекращается. В этом случае, если хотя бы один из наследников изъявит желание продолжить вести крестьянское (фермерское) хозяйство, он приобретает преимущественное право на получение всего имущества по наследству, но на него, однако, возлагается обязанность выплатить соответствующую компенсацию остальным наследникам, призванным к наследованию.

Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. В соответствии со ст. 1180 ГК РФ принадлежавшие наследодателю оружие, а также сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи (п. 2 ч. 2 ст. 129 ГК РФ) входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения. Меры по охране ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества. Нотариус производит опись такого имущества наряду с остальным в присутствии двух свидетелей. В соответствии с ч. 3 ст. 1172 ГК РФ если нотариусу стало известно, что в состав наследственной массы входит оружие, он обязан уведомить об этом органы внутренних дел.

Оружие - это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием.

Наследование оружия - явление не редкое в наше время. В этом смысле интересен следующий вопрос.

"Я хочу завещать свое охотничье ружье внуку. Как сделать, чтобы после моей смерти оно перешло внуку в день его восемнадцатилетия? И еще один вопрос. Поскольку на оружие требуется разрешение, не может ли нотариус признать такое завещание недействительным в части наследования оружия лицом, не имеющим соответствующего разрешения?"

Охотничьи ружья бывают: огнестрельные с нарезным стволом; огнестрельные гладкоствольные; в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм; огнестрельные комбинированные (нарезные и гладкоствольные), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами; пневматические с дульной энергией не более 25 Дж. Федеральный закон "Об оружии" от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ относит охотничье ружье к разряду гражданского оружия, предназначенного для использования гражданами России в целях самообороны, для занятий спортом и охоты. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов.

Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производится при наличии у наследника лицензии на приобретение гражданского оружия. С момента открытия наследства до того момента, пока наследники не примут ограниченно оборотоспособные вещи, входящие в состав наследства, нотариус должен обеспечить все меры по охране такого имущества. Согласно ст. 10 Закона "Об оружии" граждане Российской Федерации имеют право на приобретение оружия. Однако ст. 13 Закона уточняет, что такое право возникает у граждан, достигших 18 лет и получивших лицензию на приобретение конкретного вида оружия. Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации могут получить разрешение на хранение или хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, может быть снижен не более чем на два года законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации. Таким образом, даже если Вы не укажете в завещании в качестве условия восемнадцатилетие внука, он сможет получить ружье только в день своего совершеннолетия. До этого момента нотариус обязан обеспечить сохранность ружья. И еще один важный момент. Согласно ч. 3 ст. 13 Закона "Об оружии" спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Российской Федерации, которые имеют охотничьи билеты или членские охотничьи билеты.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граждане Российской Федерации, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее 5 лет. При этом право на приобретение данного оружия имеют указанные категории граждан при условии, что они не совершили правонарушений, связанных с нарушением правил охоты, производства оружия, торговли оружием, продажи, передачи, приобретения, коллекционирования или экспонирования, учета, хранения, ношения, перевозки, транспортирования и применения оружия.

Согласно п. 4 Инструкции о порядке выдачи охотничьих билетов и учета охотников на территории Российской Федерации, утв. приказом Минсельхозпрода России от 25 мая 1998 г. N 302, основанием для рассмотрения вопроса о выдаче охотничьего билета служит заявление гражданина России по установленной форме и документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации. Согласно п. 2.4 Инструкции охотничий билет выдается по месту постоянного жительства сроком на 5 лет и подлежит обязательной ежегодной регистрации в органах, выдавших его, до 31 марта. Без отметки о регистрации охотничий билет признается недействительным. Таким образом, для наследования Вашим внуком охотничьего ружья требуется: во-первых, достижение им восемнадцатилетия; во-вторых, вступить в охотничье общество и получить охотничий билет (для чего необходимо сдать экзамен по пользованию ружьем, оказанию первой медицинской помощи).

Наркотические средства - это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с российским законодательством, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.

Психотропные вещества - это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с российским законодательством, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - это запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, потребительских кооперативах. Хозяйственные товарищества и общества, а также потребительские и производственные кооперативы, их образование и прекращение, а также организационно-правовой статус и особенности выхода из них участников (членов) подробно оговорены в нормах ГК РФ и других специальных законах, к которым, в частности, относятся:

Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах";

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 115-ФЗ "Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)";

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Определенные ситуации могут быть урегулированы в учредительных документах этих юридических лиц. Законодатель в нормах, посвященных наследованию, уделил особое внимание видам имущества и имущественных прав, которые входят в состав наследства, открывающегося после смерти участника одного из указанных юридических лиц.

После смерти полного товарищества в любом товариществе, участника общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью, члена производственного кооператива в состав наследства входит его доля (пай) в складочном (уставном) капитале. После вкладчика товарищества на вере в состав наследства входит его доля в складочном капитале этого товарищества.

Наследник коммандитиста (вкладчика в товариществе на вере), к которому перешла доля вкладчика, сам становится вкладчиком товарищества на вере, и согласия других членов товарищества не требуется.

Наследник акционера, получивший по наследству акции, становится акционером соответствующего общества без дополнительных согласований своего статуса с другими акционерами либо акционерным обществом.

Наследнику члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива другие члены не могут отказать в приеме в соответствующий кооператив. Эта норма направлена в первую очередь на вступление наследников в его члены.

Сегодня законодатель предоставил право выбора: вступать или не вступать наследнику в кооператив. При этом после оформления прав на квартиру наследника нельзя заставить вступить в члены кооператива*(50).

Наследование предприятия. Введенной в действие с 1 марта 2002 г. частью третьей ГК РФ в числе наследования отдельных видов имущества предусмотрено также и наследование предприятия. Вопрос о том, кто является наследодателем предприятия и всякое ли "предприятие как имущественный комплекс" может входить в состав наследственной массы, является не только теоретическим, но и имеет практическое значение. Анализ части первой ГК РФ показывает, что законодатель употребляет категорию "предприятие" в двух различных правовых смыслах: как субъект гражданских прав и как объект гражданских прав.

В качестве субъекта гражданских прав выступают юридические лица, действующие в организационно-правовых формах государственного унитарного предприятия, муниципального унитарного предприятия, федерального казенного предприятия. Следует отметить, что упомянутые выше организационно-правовые формы юридических лиц отнесены законодателем к субъектам гражданских прав, коммерческим организациям, преследующим в качестве основной своей деятельности извлечение прибыли. Очевидно, что указанные субъекты гражданских прав не могут рассматриваться в контексте наследования как наследодатели (ими могут быть только граждане - физические лица) или как наследственное имущество (юридические лица - субъекты, а не объекты гражданских прав, а субъекты гражданских прав не наследуются).

Не может быть предметом наследования и тот имущественный комплекс, на базе которого функционируют и действуют государственные унитарные предприятия, федеральные казенные предприятия и муниципальные унитарные предприятия как участники гражданского оборота. Собственником имущества указанных юридических лиц является Российская Федерация, ее субъекты, а также муниципальные образования, которые в силу легального определения категории "наследование" (ст. 1110 ГК РФ) не могут относиться к наследодателям (наследодателем, как отмечалось ранее, может быть гражданин). В статье 132 ГК РФ предприятием признается имущественный комплекс, относящийся к объектам недвижимости, используемый для осуществления предпринимательской деятельности; в состав данного имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, права требования, долги, а также имущественные и неимущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и на фирменное название. В данном контексте предприятие рассматривается как объект гражданских прав. Являясь объектом гражданских прав, предприятие как имущественный комплекс может быть предметом гражданско-правовых сделок и наследования.

Не может наследоваться наследниками умерших участников, учредителей, акционеров предприятие как имущественный комплекс, на базе которого функционирует хозяйственное товарищество, хозяйственное общество, производственный кооператив, т.к. в силу ст. 48, 66-86 ГК РФ, а также в силу специальных федеральных законов, устанавливающих правовой статус юридических лиц в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, производственных кооперативов, собственником их имущества являются сами юридические лица, а у участников, учредителей, акционеров указанных выше юридических лиц возникают лишь обязательственные права в отношении данных юридических лиц. К числу таких обязательственных прав относятся: право на получение прибыли, право на управление, право на получение ликвидационной квоты и др. В данном случае могут наследоваться права, вытекающие из участия умершего наследодателя в хозяйственном товариществе, хозяйственном обществе, производственном кооперативе (под "участием" понимается внесение вклада в складочный, уставной капитал, покупка акций, внесение паевого взноса). В состав наследства умершего акционера акционерного общества входят ценные бумаги - акции (ч. 3 ст. 1176 ГК РФ), которые наследуются по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Объектом наследования в случае смерти участника хозяйственного товарищества, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, производственного кооператива является не предприятие как имущественный комплекс, а права, связанные с участием наследодателя в формировании складочного, уставного капитала указанных выше организационно-правовых форм юридических лиц, внесении паевого взноса в производственный кооператив. В состав наследства в данном случае будет входить доля (пай) умершего участника (члена) в складочном (уставном) капитале хозяйственного товарищества, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью либо производственного кооператива.

В соответствии с действующим законодательством общество с ограниченной ответственностью может состоять из одного участника, являющегося физическим лицом. Что в данном случае наследуют наследники умершего единственного участника общества с ограниченной ответственностью - "предприятие как имущественный комплекс" или "права, связанные с участием наследодателя"? Из контекста ст. 48, 87, 90, 93 и 1176 ГК РФ, а также Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" следует, что наследуются в данном случае права умершего единственного участника общества с ограниченной ответственностью, а не предприятие как имущественный комплекс.

Наследодателем предприятия как имущественного комплекса может быть только физическое лицо (ст. 1110, 1113, 1114 ГК РФ). Причем не любое (из ст. 132 ГК РФ следует, что предприятие как имущественный комплекс используется для осуществления предпринимательской деятельности), а только гражданин, имеющий определенный правовой статус - предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Отметим, что в ст. 1178 ГК РФ прямо не указано на то, что наследодателем предприятия как имущественного комплекса может быть гражданин, имеющий правовой статус индивидуального предпринимателя, действующего без образования юридического лица. Имущество гражданина-предпринимателя, действующего в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица, юридически не обособлено от его личного имущества (ведение бухгалтерского учета не является показателем и критерием юридической обособленности имущества гражданина-предпринимателя, участвующего в гражданском обороте, от его личного имущества).

Только предприятие как имущественный комплекс, входящее в состав личного имущества гражданина-предпринимателя, действующего без образования юридического лица, может в случае его смерти входить в состав наследуемого имущества и наследоваться в соответствии со ст. 1178 ГК РФ по основаниям, предусмотренным ст. 1111 ГК РФ. Отнюдь не случайно законодатель в ст. 1178 ГК РФ указал на то, что зарегистрированный на день открытия наследства в качестве индивидуального предпринимателя наследник имеет при разделе наследственного имущества, в состав которого входит и предприятие как имущественный комплекс, преимущественное право на его получение в счет своей наследственной доли.

Наследодатель - это лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Это может быть гражданин России, иностранный гражданин или лицо, не имеющее гражданства (апатрид). При жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могут быть недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, т.к. основанием наследования является не воля умершего, а такое событие, как смерть человека. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК РФ), а при их ликвидации правопреемства не возникает (ч. 1 ст. 61 ГК РФ).

Наследственная доля в завещанном имуществе. В случае, если наследодатель завещал свое имущество двум или более наследникам, неизбежно встает вопрос о размере причитающейся каждому из них наследственной доли. Законодатель, с учетом общих положений российского гражданского права, выстраивает логическую цепочку устранения возможных спорных ситуаций следующим образом. Когда завещатель в завещании точно не определил размер идеальных долей в наследстве и не определяет, кому из наследников достанутся конкретные вещи и (или) имущественные права наследодателя, считается, что все наследники по завещанию равны в своих правах и получают равные доли. Таким образом, вещи, входящие в наследственную массу, попадают в общую долевую собственность, если наследниками (по взаимному согласию) не установлено иное при разделе наследственного имущества. Однако завещатель вправе в завещании целенаправленно указать, какую конкретную часть (долю) своего имущества он завещает и какому наследнику. К сожалению, законодатель как в ст. 252 ГК РСФСР, так и в ст. 1122 ГК РФ допускает смешение юридических терминов и фактически уравнивает два юридически несовместимых понятия - "доля" и "часть". По мнению О.В. Мананникова, нечеткость и расплывчатость юридической техники при определении понятийного аппарата гражданского права отнюдь не способствует единообразному толкованию судами содержания нормы закона в случае возникновения спора*(51). Очевидно, что понятие "доля" в ГК РФ в подавляющем большинстве случаев употребляется в отношении вещных (имущественных) прав, иными словами - "доли в праве". Для обозначения отдельных структурных единиц, из которых состоит физическая вещь, предназначено понятие "часть", которое в принципе неприменимо для обозначения каких-то правовых или философских категорий.

На практике весьма часто возникают ситуации, когда двум или более наследникам завещана одна неделимая вещь. Нотариус, выдавая свидетельство о праве на наследство в виде неделимой вещи, которая была завещана по частям в натуре, указывает доли наследников и порядок пользования вещью. Порядок пользования и доли определяются либо самими наследниками по соглашению между ними, либо судом в случае спора между наследниками. Представляется, что в данном случае более целесообразно достижение наследниками соглашения (консенсуса) относительно того, кто, как и когда будет пользоваться этой неделимой вещью. Закон не устанавливает форму и другие требования к соглашению наследников. Представляется, что у соглашения должна быть документальная форма с обязательными подписями всех наследников. Соглашение представляется наследниками нотариусу, который ведет наследственное дело.

Вот один из примеров на данную тему.

"В 1978 г. муж написал завещание, в котором без конкретизации указал, что все имущество, принадлежащее лично ему на момент его смерти, он завещает мне. Завещание заверено, как положено, у нотариуса. Наша однокомнатная квартира в то время принадлежала государству, а в 1993 г. мы приватизировали ее с мужем на двоих. У мужа есть две дочери от первого брака. Я - пенсионерка. Эти две дочери - тоже пенсионерки. Причем одна из них - инвалид с детства и находится на иждивении и под опекой у второй. В январе 2002 г. муж: умер. В настоящее время я пока не вступила в наследство. Но дочери мужа от первого брака уже заявили, что будут претендовать на нашу с мужем квартиру как на свою долю в наследстве. Повторю: квартира - однокомнатная. Иного жилья у меня нет и никогда не было. Другого наследства по смерти мужа не осталось (ни дачи, ни машины - ничего, кроме этой квартиры). Поясните, могут ли дочери моего супруга от первого брака при наличии завещания в мою пользу претендовать на единственное мое жилье как на свою долю наследства? Могут ли меня выселить либо обязать выплатить им часть стоимости квартиры? Что говорят об этом новые правила наследования, которые приняты с этого года?"

Поскольку квартира была приватизирована Вами и Вашим мужем, то вы оба ее собственники. Соответственно, по наследству может быть передана только доля мужа (50% квартиры). Половина же квартиры продолжает оставаться Вашей собственностью. Согласно ст. 535 ГК РСФСР 1964 г. несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя наследуют, независимо от содержания завещания, не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). При наследовании по закону наследниками первой очереди в равных долях являются дети, супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти (ст. 532 ГК РСФСР). Следовательно, если бы наследование осуществлялось по закону, а не по завещанию, то Вы и дети Вашего мужа имели бы равные права на наследство, и каждый из Вас получил бы по 1/3 от наследственного имущества.

В изложенной Вами ситуации наследниками являетесь Вы и нетрудоспособная дочь покойного. На основании положения об обязательной доле ГК РСФСР она имеет право на 2/3 от той доли (1/3), которая причиталась бы ей при наследовании по закону. Итак, поскольку половина квартиры - Ваша собственность, нетрудоспособная дочь Вашего мужа может претендовать на 2/3 от суммы стоимости 1/6 части квартиры, т.е. на 1/9 стоимости квартиры.

Раздел имущества между наследниками производится после исключения той части, которая передается пережившему супругу как доля в общей совместной собственности. Всем принявшим наследство наследникам направляется извещение о выдаче пережившему супругу свидетельства о праве собственности. Оспорить распределение остальной части наследства можно в суде, подав иск о разделе наследственного имущества по месту открытия наследства. Ввиду совместного проживания с умершим и ведения с ним общего хозяйства с уверенностью можно предположить, что суд оставит квартиру за Вами, обязав выплатить нетрудоспособной дочери наследодателя 1/9 часть стоимости квартиры, оцененной БТИ, в денежной форме. Обстоятельством в Вашу пользу является и незначительность доли дочери. Что касается вопроса о выселении, то по закону оно невозможно, поскольку Вы - собственник приватизированной квартиры и законный наследник.

На Ваш случай не распространяется применение вступившей в силу 1 марта 2002 г. третьей части ГК РФ. В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ" правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ, применяются к завещаниям, совершенным только после 1 марта 2002 г. Таким образом, в Вашем случае (т.к. завещание было составлено в 1978 г.) применению подлежат нормы наследственного права, закрепленные в гл. VII ГК РСФСР.

Наследственное право - это совокупность норм, регулирующих порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие связанные с этим отношения, которые возникают либо до момента открытия наследства, при жизни наследодателя (например, отношения по составлению завещания), либо после наследственных правоотношений как отношения по разделу имущества, являющиеся по сути уже процессуальными правоотношениями. Наследственное право как подотрасль гражданского права опосредует динамику имущественных отношений - переход имущественных благ от одного лица к другому, содержит элементы вещных прав и элементы обязательственного права, не совпадая, однако, ни с теми, ни с другими. ГК РФ (как и действовавший до 1 февраля 2002 г. ГК РСФСР 1964 г.) неоднократно упоминает о вопросах наследственного права в разделах, посвященных общим положениям, вещным правам и обязательственному праву. (Подробнее см. ст. Наследственные правоотношения.)

Наследственные правоотношения - это переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом. Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются с его смертью, а переходят на новое лицо, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. Под наследственным правоотношением понимают зачастую различные общественные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего лица. Так, наследственное правоотношение, как утверждает Н.Д. Егоров, носит абсолютный характер и возникает в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими лицами*(52). Б.С. Антимонов и К.А. Граве считают, что в наследовании можно говорить о двух правоотношениях: первое возникает из события (открытия наследства), второе - по воле наследников, с принятием наследства*(53). Подобное понимание наследственного правоотношения, например, В.В. Гущину и Ю.А. Дмитриеву представляется слишком узким. Наследование - это целый комплекс отношений, возникающих в связи со смертью физического лица. В этот комплекс входят:

правоотношения из факта открытия наследства;

правоотношения из факта принятия наследства;

правоотношения отказа от наследства;

правоотношения по исполнению завещания и др.*(54)

Все названные правоотношения могут по полному праву именоваться наследственными: они возникают по поводу имущества, т.е. опосредуют передачу наследственного имущества от наследодателя к наследникам (или кредиторам). Особенность указанных отношений состоит в том, что само их возникновение связано со смертью гражданина. Собственно, весь комплекс наследственных отношений можно назвать наследованием в широком смысле слова. Ведь смена наследодателя как субъекта в любом из существовавших при его жизни правоотношений невозможна без возникновения комплекса наследственных отношений, причем если без одних (отношения по охране наследственного имущества, раздел и др.) переход наследственного имущества может быть осуществлен, то без других (открытие наследства, принятие наследства) он невозможен.

По своей правовой природе, положению в гражданском обороте прав, субъектному (физические и юридические лица) и объектному (имущественные права, вещи) составу, а также размещению правовых норм (ГК РФ) наследственное право является подотраслью гражданского права (в гл. 61 выделены "Общие положения о наследовании"). Так, Г.Ф. Шершеневич указывал, что на смену институциональной системе (системе Институций Гая и Юстиниана) "... явилась пандектная система, обязанная своей идеей Гуго, а своим распространением - Савиньи. Она положена в основу германского и швейцарского законодательств, а также германской, австрийской и швейцарской научной литературы"*(55). Пандектная система распадается на четыре отдела:

вещное право;

обязательственное право;

семейное право;

наследственное право.

Исходя из этого, логично будет предположить, что предмет наследственного права составляют общественные отношения, являющиеся частью общественных отношений, регулируемых гражданским правом. "Юридическое отношение есть та сторона бытового, жизненного отношения между людьми, которая определена нормами объективного права"*(56). Текст нормы ст. 1112 ГК РФ однозначно указывает на отношения, которые им регулируются - это имущественно-стоимостные отношения. Другая составляющая предмета гражданского права - личные неимущественные отношения - не входит в предмет наследственного права. Личные неимущественные отношения возникают исключительно по поводу личных неимущественных, нематериальных благ, неразрывно связаны с духовной, внутренней жизнью личности и базируются на физических свойствах, умственных способностях и моральных качествах человека, а следовательно, неотделимы от него как от личности и физической субстанции. Мало того, существование личных неимущественных отношений предполагает оценку всех вышеуказанных правовых и философских категорий, характеризующих конкретного человека и личность. Все вышеуказанное можно применить только к личности и человеку, реально существующему, живущему, но не к воспоминаниям о человеке умершем или к оценкам людей, знавших его. Данные выводы подтверждаются ч. 2 и 3 ст. 1112 ГК РФ. Имущественные отношения возникают на основании оборота материальных благ - имущества, вещей, работ, услуг, имущественных прав и обязанностей. Эти объекты входят в состав наследства и в их отношении установлено универсальное правопреемство от наследодателя к наследнику.

"Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим, или универсальным, правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, т.е. наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц"*(57).


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: