Юридические факты

По источнику (правовому основанию) такой обязатель­ностиобычно выделяют два вида официального толкования — легальное и аутентичное. Однако, как мы увидим ниже, так называемое аутентичное толкование— ввиду отсутствия у него необходимого источника (правового основания) обязатель­ности его положений — вообще неправомерно и ошибочно относить к официальному толкованию.

Виды толкования-разъяснения норм права

Юридическое значение толкования-разъяснения зависит от статуса субъекта толкования. По этому основанию выделяется два вида толкования-разъяснения: официальное и неофициальное.


500 Раздел V. Доктрина и догма позитивного права

Официальное толкование — это толкование, которое осуществляется управомоченным на это государственным ор­ганом. Акты официального толкования обязательны для соот­ветствующих субъектов правоприменения.

По сфере такой обязательности положений официально­го толкования оно делится на нормативное и каузальное.

Положения нормативного толкования распространяются на неопределенный круг лиц и отношений, охватываемых тол­куемой нормой. Но официально-обязательное для соответству­ющих субъектов правоприменения положение (правило, "нор­му") толкования нельзя смешивать ни с толкуемой нормой права, ни с нормой права вообще. Правотолковательное по­ложение — это всегда лишь правило надлежащего понима­ния уже наличной толкуемой нормы права, а не новая нор­ма права.

Положения каузального толкования распространяются лишь на данный конкретный случай (казус).

Легальное толкование — это толкование, которое осуще­ствляет специально на это управомоченный законом государ­ственный орган. Так, согласно ч. 5 ст. 125 Конституции РФ, Конституционный Суд РФ по запросам Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, орга­нов законодательной власти субъектов РФ дает толкование Конституции РФ. Такое толкование обладает общеобязатель­ной юридической силой.

В литературе к легальному толкованию (в качестве его разновидности) относят и те разъяснения по вопросам судеб­ной практики, которые, согласно Конституции РФ (ст. 126, 127), дают Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ. Подобная трактовка представляется необоснованной, по­скольку сама Конституция РФ не управомочивает эти судеб­ные органы, в отличие от Конституционного Суда РФ, толко­вать какие-либо нормативно-правовые акты, но предусматри­вает лишь, что они дают разъяснения по вопросам судебной практики;

Эти разъяснения названных высших судебных органов по сути своей являются разновидностью неофициального толко-


Глава 8. Толкование норм права 501

вания и носят рекомендательный характер. Наделение их официальнсьобязательной юридической силой фактически оз­начало бы как признание за соответствующими судебными органами законодательных правомочий, что противоречит принципу разделения властей, так и одновременно отрицание конституционного принципа независимости судей и подчинения их только Конституции РФ и федеральному закону.

Под аутентичным толкованием в литературе имеется в виду официальное, обладающее обязательной силой толкова­ние всеми правоустановительными (правотворческими).государ­ственными органами (представительными и исполнительными), изданных ими нормативно-правовых актов, осуществляемое по собственному усмотрению соответствующих органов в пределах их компетенции.

Эта позиция, включая одобрение соответствующей прак­тики, является господствующей в нашей литературе.

Между тем очевидно, что подобная позиция (и породив­шая ее практика) противоречит не только основным началам права и правовой государственности, но и действующему за­конодательству, которое не наделяет правотворческие орга^ ны правом осуществлять официально-общеобязательное тол­кование каких-либо нормативных актов (своих или чужих). Аутентичное толкование как продукт и выражение неправо­вой практики государственных" органов носит произвольный, самочинный характер и является — в отличие от легального толкования — толкованием нелегальным и неправовым. Это как раз один из тех важных случаев, когда то, что прямо не разрешено законом государственному органу или должнос­тному лицу, то ему запрещено; что не легально, то неле­гально и антилегально. Но, видимо, в наших условиях всего этого недостаточно и необходим прямой законодательный запрет на занятие государственными органами подобной дея*-тельностью.

Издание обязательного нормативного акта и осуществле­ние официально-обязательного толкования вообще (своего акта или любого другого) — это две совершенно различные фун­кции, и в условиях разделения властей один орган не должен обладать одновременно этими двумя функциями и двумя соот­ветствующими правомочиями.

Обязательное толкование права является по своей сути судебной функцией, и оно должно осуществляться специаль­ной судебной инстанцией (как правило, Конституционным или Верховным судом). Поэтому только легальное судебное толко­вание является правомерным официально-обязательным тол-


502 Раздел V. Доктрина и догма позитивного права

кованием; признание же других видов официально-обязатель­
ного толкования, в том числе и аутентичного, противоречит
элементарным требованиям права и правовой государственно­
сти.,,, • '.,..,.,. i....;,.■

Если правотворческий орган считает, что изданный им
акт страдает такими недостатками, которые не могут быть
преодолены в процессе его реализации и применения (с; nor
мощью обычных процедур толкования ! данного акта субъек­
тами реализации права), то он должен в установленных за­
коном форме и порядке внести в него необходимые поправки
и уточнения. Использование же вместо этого безграничных
возможностей аутентичного толкования открывает (особенно
для различных министерств, ведомств и иных структур ис­
полнительной власти) широкий простор для обхода закона и
для бесконтрольного произвола в сфере правотворческой и
правоприменительной деятельности. Аутентичное толкование
ведет к отрицанию правопорядка и законности в стране, к
разрушению иерархии источников действующего права, к де­
вальвации роли закона и бюрократизации нормативной систе­
мы, к откровенной и повсеместной подмене общих требований
закона всевозможными ведомственными псевдотолкованиями и
конъюнктурными разъяснениями о том, что в стране на са­
мом деле является правом с точки зрения соответствующего
органа или чиновника, его инструктивных и директивных
приказов и писем. ■

К неофициальным толкованиям относятся все толкова­ния, не наделенные законом обязательной юридической силой.

Неофициальное толкование подразделяется на обыденное,
профессиональное и доктринальное.?

,- Обыденное толкование — это толкование соответствую­щей нормы права любым субъектом на основе его правопони-мания и правосознания.

Профессиональное толкование — это толкование нормы субъектами права, профессионально (по службе) занимающи­мися соответствующими юридическими вопросами. К этим субъектам относятся как отдельные юристы-практики (судьи, прокуроры, следователи, адвокаты,, юрисконсульты и т.д.), так и государственные органы (в сфере их профессиональной юри­дической деятельности). К разновидностям такого профессио­нального толкования по своему правовому смыслу и значению относятся как разъяснения высших судебных органов* так и соответствующие разъяснения-толкования всех остальных го­сударственных органов (все так называемое аутентичное тол­кование).


Глава 9. Правовое отношение. 503

Доктринальное толкование — это научно-юридическое толкование норм права, осуществляемое учеными-юристами. Результаты такого толкования (научная характеристика норм действующего законодательства, научно-практические коммен­тарии, экспертные заключения и т.д.) публикуются в соответ­ствующих монографиях, брошюрах, статьях и специальных сборниках.

Юридическая доктрина имеет для процесса толкования, разумеется, и более фундаментальное значение, поскольку именно юридико-доктринальное учение о смысле, правилах и роли толкования лежит в основе всех форм и видов толкова­ния права.

Практическое значение неофициальных форм толкования (профессионального и доктринального) определяется авторите­том субъектов такого толкования, компетентностью и высоким уровнем прогностической достоверности соответствующих тол­кований.

Глава 9. Правовое отношение

1. Понятие правоотношения. Объект и предмет правоотношения

Процесс действия права выражается, как мы видели, в
различных, определенных правом формах правореализующе*
го''{в "том числе й правоприменительного) поведения субъек­
тов права, действия и взаимоотношения которых согласовав
ны в виде нормативно-правовой корреспонденции их взаим­
ных прав и обязанностей. Трактовка всего этого процесса
действия права (правомерных действий по его реализации)
в целом как отношения субъектов права и представлена в
отдельной юридико-доктринальной категории "правовое отно­
шение''. •■ ■'.'.-'.■■■ " - ■ ■••■■'■ ■■'.;■■.■ •■.- •..".■■!.-'■

Правовое отношение — это требуемая реализуемой нор­мой права форма взаимоотношений субъектов права в про­цессе приобретения и использования ими конкретно-опреде­ленного субъективного права либо создания или исполнения конкретно-определенной юридической обязанности.; ■

Объект правоотношения —' это абстрактное содержание
реализуемой нормы действующего объективного права, т.е. со­
ответствующие абстрактные положения ее гипотезы, диспози­
ции и санкции.;


504 Раздел V. Доктрина и догма позитивного права

Предмет правоотношения —■ это те конкретные субъек­тивные права и конкретные юридические обязанности, для приобретения, осуществления и исполнения которых конкретг ные субъекты права при наличии необходимых правовых ус-ловий вступают в конкретные правоотношения и в соответствии с требованиями реализуемой нормы права совершают надлежа­щие правомерные действия.

Понятие предмета правоотношения выражает правовой смысл, предназначение и цель правоотношения — конкрети­зацию абстрактного содержания реализуемой нормы права. Предмет правоотношения — это реализованное, индивиду­ально-конкретизированное выражение объекта правоотноше­ния. "

Объект правоотношения представляет собой абстрактно-правовые положения абстрактной нормы права. Представлен­ные в объекте правоотношения абстрактные права и абстрак­тные обязанности являются лишь составными моментами дис­позиции реализуемой нормы и выражают лишь абстрактные правовые возможности абстрактных субъектов права.

Подобные абстрактные права и абстрактные обязанности диспозиции нормы (т.е. соответствующие абстрактно-юридичес­кие характеристики правоспособности) не следует, конечно, смешивать с конкретно-определенным субъективным правом и конкретно-определенной юридической обязанностью конкретно­го, индивидуально-определенного субъекта права. Между ними существует громадная разница: одно делр — когда абстракт­ное лицо имеет абстрактное право приобрести абстрактный дом, абстрактную обязанность нести абстрактную военную службу либо абстрактную служебную обязанность в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления (абстрактное право-обя­занность любого прокурора), совсем другое дело — когда ин­дивидуально-определенное лицо реально имеет уже приобре­тенное им правомерным путем в результате конкретного пра­воотношения конкретное субъективное право собственности на конкретно-определенный дом, конкретную юридическую обя­занность нести конкретно-определённую военную службу либо конкретное субъективное правомочие (субъективное право-обязанность) возбудить конкретное уголовное дело против кон­кретного индивида в конкретном случае обнаружения конкрет­ных признаков преступления.

Объективное право (право в объективном смысле) — это абстрактно-всеобщие нормы позитивного права, предусматри­вающие для фактически различных субъектов права формаль-


Глава 9. Правовое отношение 505

но равные юридические условия и возможности для реали­зации в конкретных правоотношениях их правомерных целей и интересов —приобретения и осуществления ими своих конк­ретных, индивидуально-определенных субъективных прав, создания и исполнения ими своих конкретных, индивидуаль­но-определенных юридических обязанностей.

Эти приобретаемые в результате конкретных правоотно­шений разными конкретными субъектами различные индиви­дуальные, только им принадлежащие конкретно-определен­ные субъективные права и субъективные юридические обя­занности не следует смешивать с абстрактными правами и обязанностями абстрактного субъекта, т.е. с абстрактно-общи­ми правовыми свойствами и характеристиками (абстрактной правосубъектностью, правоспособностью, дееспособностью, деликтоспособностью) абстрактного субъекта объективного права и абстрактного субъекта абстрактного правоотношения.

О смешении этих разных юридических явлений и катего­рий свидетельствует распространенная в юридической литера­туре трактовка содержащихся в нормах объективного права общих положений об абстрактных правах и обязанностях абст­рактного субъекта права (и соответствующих абстрактных пра­вовых свойств абстрактных субъектов абстрактного правоотно­шения) как субъективных прав и субъективных юридических обязанностей.

Аналогичная путаница присутствует и в утверждениях, будто правоотношение состоит из субъективных прав и юри­дических обязанностей.

Чтобы избежать такой терминологической путаницы и сме­шения абстрактно-правовой возможности абстрактного субъек­та с уже приобретенным конкретным правом конкретного субъекта, необходимо по крайней мере соответствующие аб­страктные права и обязанности обозначать как абстрактные субъективные права и обязанности — в их отличии от уже действительно приобретенных конкретными субъектами и при­надлежащих только им различных конкретных субъективных прав и конкретных юридических обязанностей.

Для возникновения, изменения или прекращения конкрет­ных правоотношений необходимы наличные конкретные пра­вовые основания, в абстрактно-общем виде установленные в гипотезе реализуемой нормы права. Такие правовые основа-


506 Раздел V. Доктрина и догма позитивного права

ния, определяющие условия реализации абстрактной нормы права, называются юридическими фактами.

Юридические факты — это факты (фактические обсто­ятельства), имеющие, согласно закону,- юридическое значение в качестве правового основания (условия), необходимого для реализации нормы права.

Юридические факты делятся на события и деяния.

Деяния (действия и бездействие) — это осознанно-воле-выё акты поведения людей.

По своему правовому характеру деяния делятся на право­мерные и неправомерные (правонарушающие). Неправомерный (правонарушающий) характер, согласно закону, носят и неко­торые виды бездействия соответствующих субъектов права в условиях, когда они должны были совершить определенные активные правомерные действия (например неоказание вра­чом помощи, больному, пассивное поведение работника мили­ции в ситуации совершения преступления и т.д.).

По форме своего осуществления и выражения деяния де­лятся на юридические акты и юридические поступки.

Под юридическими актами имеются в виду различные
юридически определенные формы действия субъектов права
(например заключение договора, вступление в брак, подача
искового заявления в суд, принятие судом решения по делу
и т>д.), направленные на достижение определенных правовых
последствий и результатов. '

Юридические поступки — это различные фактические деяния субъектов права (например спасение утопающего, вы­ход на работу в нетрезвом состоянии и т.д.), которые незави­симо от воли совершающих их субъектов влекут правовые последствия в силу их юридической значимости.

Как правило, согласно гипотезе нормы, реализуемой в правоотношении, требуется наличие не одного, а нескольких юридически значимых фактов, которые в своей совокупности образуют фактический состав, точнее говоря, — юридико-фактический состав данной конкретной правореализуемой ситуации (правового случая, дела).

Надлежащее, требуемое процессуальным правом, доказа­тельство наличия или отсутствия соответствующих юридичес­ких5 фактов (всего юридико-фактического состава) образует юридико-процессуальную сторону (и составную часть) любо­го конкретного правоотношения. При этом наличие некоторых юридических фактов презюмируется (например презумпция знания действующего закона, презумпция невиновности, пре-


Глава 9. Правовое отношение 507

зумпция гражданско-правовой дееспособности взрослого физи­ческого лица, презумпция объективности субъекта правопри­менения и т.д.), пока не будет в установленном порядке дока­зано обратное.

3. Содержание правоотношения

Содержание правоотношения — это конкретизирован­ная форма выражения абстрактного юридического содержа­ния реализуемой нормы объективного права. Содержание конкретного правоотношения представляет собой результат:

1) конкретизации абстрактных положений гипотезы нормы —
в виде наличия соответствующих юридически значимых кон­
кретных фактических обстоятельств (юридических фактов);

2) конкретизации абстрактных положений диспозиции нормы
о корреспонденции взаимных абстрактных прав и абстракт­
ных обязанностей абстрактных адресатов нормы — в *иде со­
ответствующих взаимосогласованных конкретных активных
правомерных действий индивидуально-определенных дееспо­
собных субъектов правоотношения; 3) конкретизации абстрак­
тных положений санкции нормы — в виде соответствующе­
го конкретного правомочного Правоприменительного действия
(решения, акта) индивидуально-определенного компетентного
субъекта правоотношения по разрешению данного конкретно­
го правореализуемого случая (с установлением в надлежащем
случае соответствующей конкретной меры юридической от­
ветственности конкретных лиц за конкретное правонаруше­
ние).

Для всех аспектов характеристики специфического смыс­ла, содержания и регулятивно-функционального значения пра­вового отношения принципиальное значение имеет то обсто­ятельство, что правовое отношение — это категория (и кон­струкция) доктринального осмысления и трактовки именно процесса действия, реализации уже установленного права, а не категория правотворчества (правоустановления), Это озна­чает, что правовое отношение — не форма и средство исход­ного правового регулирования фактических общественных от­ношений и соответствующего регулятивного воздействия на фактическое поведение их реальных участников, а форма и средство вторичной (финальной) регуляции правовых резуль­татов исходного правового регулирования. Иначе говоря, правовое отношение является формой и средством регуляции поведения и взаимоотношений уже субъектов права, т.е. осо-


508 Раздел V. Доктрина и догма позитивного права

бых юридизированных персон (персонификаций соответствую­щих прав и обязанностей).

Содержание правового отношения, таким образом, явля­ется чисто правовым, носит формально-юридический характер.

Понятие "правовое отношение" означает; право как отно­шение, так что в термине "отношение" ничего неправового нет.

Право как отношение (правовое отношение, правоотноше­ние) имеет тот же объем правового содержания и тот же ре-гулятивно-правовой механизм, что и правовая норма (право как норма). Это содержание и этот механизм состоят из струк­турных элементов нормы (гипотезы, диспозиции и санкции) и их регулятивных значений (функций).

Отличие правового отношения от правовой нормы — это различие двух форм выражения одного и того же правового содержания и регулятивного механизма. Это различие состо­ит в том, что правовое отношение — это динамичная, конк­ретно-реализационная форма правовой регуляции, а норма права — статичная, абстрактно-общая форма правовой регу­ляции.

Правовое отношение выступает как общая регулятивно-процедурная форма конкретизации и реализации абстрактно­го содержания нормы права. В рамках и в соответствии с тре­бованиями этой формы должны протекать все действия и вза­имоотношения субъектов права в процессе реализации ими своих прав и обязанностей. Все конкретные правореализацион-ные (в том числе и правоприменительные) отношения всех субъектов должны осуществляться в форме правового отноше­ния.

Основной смысл этих требований правового отношения как регулятивной формы состоит в том, чтобы конкретные субъек­ты права приобретали и использовали свои субъективные пра­ва, исполняли свои конкретные юридические обязанности по абстрактно-общим положениям реализуемой нормы права. Пра­вовые отношения этих субъектов должны строиться в соответ­ствии с юридико-логической конструкцией и структурой нор­мы, регулятивно-правовым значением ее элементов (гипотезы, диспозиции, санкции), системными связями между ними и т.д.

Реализация нормы права в правоотношении означает кон­кретизацию и индивидуализацию ее абстрактно-общих требо­ваний в виде соответствующих этим требованиям (воплощаю­щих их) конкретных взаимосогласованных правомерных дей­ствий и взаимоотношений конкретных лиц при конкретно-оп­ределенных обстоятельствах для того, чтобы осуществить


Глава 9. Правовое отношение 509

(реализовать) свою абстрактную правоспособность (свои абст­рактные права и абстрактные обязанности) и стать субъекта­ми конкретных субъективных прав и конкретных юридических обязанностей.

В норме права в абстрактно-общем виде предусмотрена абстрактная правосубъектность и правоспособность абстракт­ных лиц (физических и юридических лиц) на соответствующие абстрактные права и абстрактные обязанности (диспозиция). Это означает абстрактную возможность для соответствующих индивидуально-определенных лиц при соответствующих конк­ретно-определенных условиях своими соответствующими кон­кретными правомерными действиями реализовать свою абст­рактную правосубъектность и правоспособность и превратить их в конкретную правосубъектность, в принадлежащие толь­ко им конкретное, индивидуально-определенное субъективное право и конкретно-определенную юридическую обязанность.

В реализации нормы права в правоотношении есть два раз­ных, но нормативно согласованных момента.

С точки зрения действующего права реализация нормы права ■— это официально-властный регулятивно-правовой контроль за поведением субъектов права, за точным соответ­ствием их взаимоотношений требованиям реализуемой нормы права, т.е. осуществление (реализация) ее юридической силы.

С точки зрения субъектов права реализация нормы пра­ва — это использование субъектами права своих правовых возможностей (своей правоспособности) посредством активных правомерных действий, соответствующих требованиям реали­зуемой нормы, для достижения своих правомерных целей и удовлетворения своих законных интересов — приобретения и осуществления своих индиридуально-конкретных субъективных прав и исполнения своих индивидуально-конкретных субъек­тивных юридических обязанностей.

4. Субъекты (участники) правоотношения. Физические и юридические лица

Субъекты (участники) правоотношения —■ это субъекты права, обладающие предусмотренными реализуемой нормой права правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособно-стью.

Субъектами права являются все адресаты права, все те, кто находится под действием права, признается им в качестве абстрактного правового лица, возможного носителя прав и обя-


510 Раздел V. Доктрина и догма позитивного права

занностей, — свободные индивиды, хозяйственные образова­ния, общественные и религиозные организации, отдельные го­сударственные органы и государство в целом. Несвободные индивиды (рабы) не были субъектами права; Они относились к объектам права (подобно вещам, орудиям труда и т.д.).

Понятие "субъект права" означает признание правосубъ­ектности адресата права как юридически значимого лица, об­ладающего абстрактной возможностью быть субъектом прав и обязанностей.

Субъекты права (лица, персоны в праве) делятся на физи­ческие и юридические лица.

Физические лица — это все люди в качестве субъектов права (граждане, иностранцы, лица без гражданства).

Юридические лица — это все остальные, кроме физи-т ческих лиц, субъекты права — все хозяйственные, обществен­ные, государственные и иные учреждения и организации, пра­восубъектность которых, а также соответствующий порядок их формирования и деятельности предусмотрены в действующем праве. Как и физические лица, все юридические лица, при всех их особенностях, одинаково подчиняются общим для всех субъектов права требованиям действующего права и реализа­ции его норм в конкретных правоотношениях.

Все люди (физические лица) с момента рождения являют­ся субъектами права как в смысле их абстрактно-общей пра­восубъектности в отношении всего действующего права, так и в смысле их конкретной правосубъектности — в качестве ре­альных обладателей совокупностью официально признанных основных естественных (прирожденных и неотчуждаемых) прав и свобод человека.

Юридические лица являются субъектами права с момен­та их официально-правового учреждения.

Правосубъектность лица выражается и конкретизируется в его правоспособности, дееспособности и деликтоспособности.

Правоспособность — это абстрактная способность (воз­можность) субъекта права иметь соответствующие права и обя­занности, предусмотренные действующим правом. Понятие "правоспособность" по своему правовому смыслу и объему идентично понятию "правосубъектность": субъект права пра-восубъектен в том же объеме и значении, в каком он право­способен. Все физические лица обладают равной для всех пра-.восубъектностыо и правоспособностью, что является формой выражения их правового равенства, включая равенство всех перед законом. Юридические лица обладают различной право­субъектностью, обусловленной теми особыми целями и задача-


Тлава 9. Правовое отношение 511

ми, для осуществления которых они учреждены.. В этом смысле
их правосубъектность является специальной. •

Дееспособность — это реальная способность (возмож­
ность) субъекта права своими активными правомерными дей­
ствиями реализовать в соответствующих правоотношениях свою
правоспособность, приобретать и осуществлять свои субъектив­
ные права, создавать для себя и исполнять свои субъективные
юридические обязанности. "

Физические лица, согласно закону, приобретают деес­пособность лишь с определенного возраста, необходимого для совершения осознанных юридически значимых действий в со­ответствующей сфере правовой регуляции. Полная дееспособ­ность в РФ наступает с восемнадцати лет. Ограниченная де­еспособность в разных отраслях права возникает с разного возраста. Так, в гражданском праве, согласно ст. 26 ГК РФ, признается ограниченная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Малолет­ние в возрасте от шести до четырнадцати лет, согласно ст. 28 ГК РФ, вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.

Физическое лицо, которое вследствие психического рас­стройства не может понимать значения своих действий или ру­ководить ими, может быть в надлежащем порядке признано судом недееспособным. Над ним устанавливается опека. Граж­данское право предусматривает также возможность ограниче­ния дееспособности физического лица в судебном порядке и установления над ним попечительства. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных физических лиц.

Дееспособность юридических лиц наступает вместе с пра­
воспособностью, так что они обладают единой праводееспособ-
ностью..

Деликтоспособность — это способность субъекта права отвечать за совершенное им правонарушение. В разных отрас­лях права деликтоспособность физических лиц наступает с разного возраста. Так, в гражданском праве полная деликтос­пособность наступает с восемнадцати лет. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятель­но несут имущественную ответственность по тем сделкам, совершение которых им'разрешено по закону. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего несут его родители, усыновители или опекуны. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шест­надцатилетнего возраста. За наиболее тяжкие преступления


512 Раздел V. Доктрина и догма позитивного права

уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.

В целом субъект права обладает совокупностью правовых свойств и характеристик, необходимых для того, чтобы посред­ством требуемых от него активных правомерных действий в рамках соответствующих конкретных правоотношений реали­зовать абстрактно-всеобщие положения объективного права и приобрести для себя и осуществлять свои конкретные, инди­видуально-определенные субъективные права, создавать для себя и исполнять свои конкретные, индивидуально-определен­ные субъективные обязанности. Это осуществляемое право­мерными действиями субъекта правоотношения преобразование абстрактно-правовых положений объективного права об абст­рактных правах и обязанностях абстрактного субъекта права в конкретное субъективное право и конкретную субъективную юридическую обязанность конкретного субъекта права пред­ставляет собой переход от абстрактной нормы права как аб­страктно-общей меры возможной свободы субъекта права к конкретному субъективному праву и конкретной юридичес­кой обязанности как конкретно-определенной, индивидуали­зированной меры действительной свободы конкретного субъекта права.

Отмеченное существенное различие между абстрактно-об­щими правовыми возможностями (абстрактными правами и обя­занностями или абстрактными субъективными правами и обя­занностями) абстрактного субъекта и конкретными правами и конкретными юридическими обязанностями конкретного субъекта относится к правовой характеристике не только физических лиц, но и юридических лиц.

Понятие "юридическое лицо" имеет общеправовое значе­ние и охватывает всех субъектов права во всех отраслях пра­ва, не являющихся физическими лицами. Данное принципиаль­ное для всего права положение означает, что все участники правового типа общения и правовой формы отношений, т.е. все субъекты права, — это хотя и различные, но одинаково под­чиняющиеся праву и действующие по праву правовые лица, т.е. специфически юридизированные персоны, определенные персонификации осуществляемых ими юридических ролей и функций в соответствии с их правовым статусом (их правовым положением, их законодательно закрепленной правоспособно­стью и дееспособностью в сфере частных и публично-властных отношений).

Правовое лицо (лицо в праве или просто лицо) —' это абстрактно-правовая (т.е. абстрагированная в духе всеобщно-


Глава 9. Правовое отношение. 513

сти права от эмпирических различий) ипостась, абстрактно-правовой облик всех участников правового типа общения. Все они — при всех их различиях — в зеркале права имеют аб­страктно-правовое выражение лица. Правовыми лицами явля­ются и физические лица, и юридические лица: физическое лицо как субъект права — это физическое правовое (т.е. юридизированное, юридическое) лицо, а юридическое лицо — это нефизическое (но уподобленное исходному для права физическому лицу в его юридико-правовой ипостаси) юридическое лицо.

Общеправовое значение категории "юридическое лицо" в разных отраслях права проявляется в различных формах.

Наибольшее развитие данная категория получила в сфе­ре гражданского права. Здесь под юридическим лицом имеет­ся в виду организация, которая имеет в собственности, хозяй­ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуще­ством, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обя­занности, быть истцом и ответчиком в суде (см. ст. 48 ГК РФ). Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, му­ниципальные образования выступают в гражданско-правовых отношениях на равных началах с иными участниками этих от­ношений, и к ним«ак к субъектам гражданского права приме­няются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов (см. ст. 124 ГК РФ).

Юридическое лицо в гражданском праве действует на ос­новании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. Учредительный договор юри­дического лица заключается, а устав учреждается его учреди­телями (участниками).

Юридическое лицо в гражданском праве считается со­зданным с момента его государственной регистрации в органах юстиции.

Физические и юридические лица, выделяемые и призна­ваемые в гражданском праве и в целом в отраслях частно-пра­вового профиля, носят профилированно-отраслевой характер и соответственно означают: гражданско-правовые (частно­правовые) физические и юридические лица.

Но рбщеправовое понятие физического или юридическо­го лица не сводится лишь к гражданско-правовому (специаль­но-отраслевому) значению этой категории и не ограничивает-


514 Раздел V. Доктрина и догма позитивного права

ся лишь сферой частных (имущественных и личных неимуще­ственных) отношений, сферой частного права.

В сфере публично-властных отношений (в отраслях пуб­лично-правового профиля) все субъекты права имеют соответ­ственно свой публично-правовой профиль и статус. Здесь под фи­зическими лицами как субъектами права имеются в виду публич­но-правовые физические лица (физические лица в их публич­но-правовой признанности, значимости* определениях и изменениях), т.е. физические лица, обладающие определенным в законе публично-правовым статусом (абстрактными правами и обязанностями публично-властного профиля, характера и зна­чения). А в качестве юридических лиц здесь выступают публич­но-правовые юридические лица (различные должностные лица, государственные органы и государство в целом) в виде субъек­тов со специальным публично-правовым статусом (компетенци­ей), состоящим из совокупности абстрактных прав и обязаннос­тей правоустановительного и правоприменительного характера.

Особого внимания заслуживает то принципиальное обсто­ятельство, зачастую игнорируемое в теории и особенно на практике, что все установленные в объективном праве (в действующем законодательстве) права и обязанности всех субъектов права (физических и юридических лиц) во всех отраслях и сферах права (и в частном, и в публичном праве) носят абстрактно-общий характер, выражают абстрактную способность и возможность абстрактных субъектов приобрести и осуществить соответствующие права и обязанности, т.е. яв­ляются лишь правоспособностью (физических лиц) или пра-водееспособностью (юридических лиц), которые еще предсто­ит реализовать в конкретных правоотношениях, а вовсе не реальным, конкретно-определенным субъективным правом или субъективной юридической обязанностью'того или иного инди­видуально-определенного субъекта права, физического или юридического лица. Это, в частности, означает, что компетен­ция должностных лиц, государственных органов и государ­ства в целом (специальный правовой статус публично-право­вых юридических лиц с соответствующими абстрактными пра­вомочиями) — это их специальная праводееспособность, под­лежащая реализации (т.е. превращению в конкретное индивидуально-определенное субъективное право и конкрет­ную субъективную юридическую обязанность правоустанови­тельного или правоприменительного характера) посредством и в рамках конкретно-определенных правовых отношений в со­ответствии с общими для всех субъектов права требовани­ями реализации норм действующего права.


Глава 9. Правовое отношение 515

5. Виды правоотношений

Классификация правоотношений в основном совпадает с делением норм права на различные виды (по отраслям права, по особенностям регулятивных функций и т.д.).

Но имеются и некоторые особенности, обусловленные ха­рактером взаимоотношений между субъектами правоотношений.

Правоотношение — это взаимоотношения, как минимум, двух разных субъектов (сторон) правоотношения, которые оли­цетворяют предусмотренную реализуемой нормой корреспон­денцию (согласованное взаимосоответствие) между правами и обязанностями, например, покупателя и продавца, заказчика и исполнителя, ссудодателя и ссудополучателя, работодателя (нанимателя) и работника, налогоплательщика и налогового органа, гражданина и государственного органа (должностного лица), двух различных государственных органов (должностных

ЛИЦ) И Т.Д. ■■■•-■■■;■:

В этом смысле любое правоотношение носит двусторон­ний характер — в соответствии с двусторонним (предостави-тельно-обязывающим) характером реализуемой нормы права и права в целом.

Однако в одном правоотношении может быть и более двух субъектов (сторон) правоотношения. Например, субъектами (сторонами) правоотношения по договору в пользу третьего лица (см. ст. 430 ГК РФ) являются не только кредитор и дол­жник, но и третье лицо с его самостоятельным правовым интересом, с его правами и обязанностями. Более двух субъек­тов (сторон) участвуют в различных правоотношениях по обме­ну жилья, особенно когда имеет место сложный (многосторон­ний) обмен и т.д.

С учетом сказанного представляется необоснованным вы­деление так называемых односторонних правоотношений. В качестве примера при этом ссылаются на договор дарения как образец элементарного правоотношения двух субъектов, где якобы есть только одна обязанность (дарителя) и одно право (одаряемого). Но дело обстоит иначе, поскольку все субъекты права вообще и правоотношений в особенности, включая дари­теля и одаряемого, обладают одновременно и правами, и обя­занностями: правам и обязанностям одной стороны соответству­ют (корреспондируют) обязанности й права другой стороны. Так, согласно ГК РФ (см. ст. 572—582), дарение — это не обя­занность, а право дарителя взять (или не брать) на себя соот­ветствующее конкретное обязательство по дарению. В соответ­ствующих случаях даритель обязан заключить договор в пись-


516 Раздел V. Доктрина и догма позитивного права

менной форме, а в некоторых случаях он вправе отменить
дарение. В свою очередь, одаряемый имеет право как принять
дар, так и отказаться от него; в последнем случае, если дого­
вор дарения был заключен в письменной форме, он обязан
возместить дарителю реальный ущерб, причиненный ему отка­
зом принять дар. "

В литературе принято также деление правоотношений на относительные и абсолютные. При этом под относительными имеются в виду правоотношения, в которых определены обе стороны, а под абсолютными — правоотношения, в которых определена только одна правомочная сторона. В качестве обо­снования (и соответствующих примеров) наличия особых абсо­лютных правоотношений обычно ссылаются на право собствен­ности и право авторства в гражданском праве, на право госу­дарственного органа (должностного лица) пресекать нарушения общественного порядка в административном праве. При этом специфику абсолютных правоотношений усматривают в том, что они налагают обязанности на всех и каждого, и все осталь­ные субъекты права (их неопределенное множество) должны выполнять эти обязанности, не чинить препятствий праву един­ственного правомочного субъекта абсолютных правоотношений.

Сторонники подобного подхода (и соответствующего деле-ния правоотношений на относительные и абсолютные) явно смешивают, во-первых, абстрактные права и обязанности с конкретными субъективными правами и юридическими обязан­ностями, а во-вторых, конкретные субъективные права (кон­кретное право собственности, конкретное право авторства), конкретные юридические обязанности (права-обязанности) конкретного государственного органа (должностного) лица пре­сечь конкретное правонарушение — с соответствующими пра­воотношениями, в рамках которых эти конкретные субъектив­ные права и юридические обязанности либо уже приобрете­ны и созданы, либо будут осуществлены и исполнены. Так что тут смешиваются и совершенно разные конкретные правоот­ношения, в одних из которых конкретные субъективные пра­ва и конкретные юридические обязанности приобретаются и создаются, а в других — осуществляются и исполняются.

Вне конкретных правоотношений (вне процесса конкре­тизации абстрактно-общих положений объективного права) ни абстрактные правовые возможности субъектов права (их абст­рактная правоспособность, включая и абстрактную компетен­цию государственных органов и должностных лиц) не могут быть превращены в соответствующие конкретные субъектив­ные права и конкретные юридические обязанности, ни эти


Глава 1U. Правонарушение и ^иН»,»„.

конкретные субъективные права и конкретные юридические
обязанности не могу* быть осуществлены и исполнены (вклю­
чая и использование конкретных правоприменительных право­
мочий конкретными государственными органами и должностны­
ми лицами). А во всех правоотношениях, как и в праве в це­
лом, правам и обязанностям одного субъекта соответствуют
(корреспондируют) обязанности и права другого субъекта, так
что так называемых абсолютных правоотношений (т.е. правоот­
ношений с одним-единственным правомочным субъектом) нет и
по определению быть не может. \ '..

Глава 10. Правонарушение и юридическая ответственность

1. Понятие и юридический состав правонарушения

Право регулирует поведение людей (действия и бездей­ствие). То, что не урегулировано правом (в том числе и раз­личные формы и виды человеческого поведения), не имеет юридического значения (юридически безразлично) и не влечет юридических последствий.

Урегулированные правом, т.е. юридически значимые, фор­мы и виды поведения людей (действия и бездействие) — в за­висимости от их соответствия или несоответствия требованиям права — делятся на два основных вида: правомерное и непра­вомерное поведение. Различные формы и виды правомерного поведения субъектов права в процессе действия и реализации норм права были рассмотрены выше. Специального внимания требует и юридический анализ понятия, видов и последствий неправомерного поведения субъектов права.

Неправомерное поведение как нарушение требований пра­ва выражается посредством юридико-доктринального понятия


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: