История частного права

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ

Г. Пятигорск

 

 

 

Направление подготовки________________________________________________________

 

Образовательная программа_____________________________________________________

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине (модулю) «Теория Государства и Права»

 

 

на тему:

«Частное право понятие, предмет, метод, система»

 

Автор работы:

обучающийся 1 курса очной формы обучения

Ф.И.О. Балдинова Елизавета Максимовна

Подпись __________________________________

 

Научный руководитель курсовой работы:

Должность, степень доцент кафедры истории, права                       и гуманитарных дисциплин, кандидат

юридических наук, доцент.

Ф.И.О. Клычев Р.А.

Подпись __________________________________

 

 «____»__________________20___г.

 

Пятигорск 20__ г.

Содержание

1.Введение…………………………………………………………… 3

Глава 1. Частное право: история развития и становления……….. 5

1.1.История частного права………………………………………… 5

1.2. Понятие частного права………………………………………. 11

Глава 2. Частное право: предмет, метод и система……………… 14

2.1. Признаки и система частного права………………………….. 14

2.2. Предмет и структура  частного права……………………….. 16

2.3. Методология частного права…………………………………. 19

Заключение…………………………………………………………. 22  

Список используемых источников и литературы………………..  24

 

Введение

Данная работа посвящена такому вопросу как частное право, его предмет, метод, система.

Частное право представляет собой упорядоченную совокупность юридических норм, регулирующую и охраняющую отношения между определенными частными лицами.

Каждый человек по-своему понимает частное право, поэтому стоит разобраться, откуда оно появилось, как развивалось и какова его роль в общей системе права.

Актуальность выбранной мной темы состоит в том, что само частное право является одной из самых значительных и необходимых составляющих в системе корпоративного права. Также стоит более тщательней изучить такой вопрос, как формирование частного права и его отличие от публичного. Общество находится в постоянной динамике, это говорит о том, что система права также не стоит на месте. Указом Президента РФ был санкционирован Исследовательский центр частного права, который направлен на развитие и регулирование частных правоотношений. Также претерпевают изменения и нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, в основе которых лежат определённые мысли частного права. В данный момент право не стоит на месте: принимают новые федеральные законы, а устаревшие, которые не актуальны в современном обществе, - убирают, также вносят определённые поправки. Благодаря этим факторам, я могу сказать, что такой вопрос как частное право, его предмет, метод и система актуален в данный период времени.

Теоретическая основа работы. Проблеме различия частного и публичного права уделяется значительное внимание в юридической и философской литературе.

Разграничение частного права от публичного, а также понятия самого частного права посвящены труды советских и современных российских ученых:  Цицерон, Т.В. Кашанина, Г.А.Рассолов, С. С. Алексеев,Ульпиан, Августин Аврелий, Фома Аквинский, Г.Ф.Шерненевича, И.Кант, В.В.Лазарев, И. А. Прокоповича С. С.Алексеева, Г.А.Рассолова и другие.

Целью работы является раскрытие понятия «частного права», а также всестороннее изучение методов, системы и предмета частного права.

Поставленная цель обусловила необходимость решения в процессе работы следующих задач:

- изучить историю становления института частного права;

- определить отличие частного права от публичного;

- определить принципы, методологию и сущность частного  права;

- дать определение частному праву;

- ознакомиться с трудами о частном праве разных авторов, определить их взгляды и отношение к данному институту;

- систематизировать весь изученный материал, проанализировать и сделать вывод.

Объектом исследования является изучение частного права в России и за её пределами.

Предметом исследования является возникновение и развитие частного права.

Методы:

Общенаучные: диалектический, логический, системный, структурно-функциональный;

Частнонаучные: сравнительно-правовой, формально- юридический, правового моделирования, статистический.

Структура курсовой работы состоит из введения, двух  глав, заключения и списка используемой литературы.

 

 

 

 

Глава 1. Частное право: история развития и становления.

История частного права.

Появление права и отличие его от закона можно встретить в трудах древнегреческих мыслителей. Государство они рассматривали как согласованное правовое общение, связанное общим интересом его членов. А вот право, с их точки зрения, устанавливалось природой.

В диалоге «О законах» Цицерон, позиционирует канон как заложенный в нашей природе высочайший разум, который трактует, что нам стоит совершать и что делать не стоит. Если говорить проще, то закон является главным побудителем того, что мы делаем и как поступаем. Этот разум, который укрепляется в мыслях людей и является, тем самым законом, на который мы сейчас опираемся.

Принятие всех этих позитивных законов в целом должны соответствовать естественному праву. И, тем не менее, в Римской империи, с её динамичным порядком, мало-помалу складывается требовательное понятие о натуре права как своего рода системы. Здесь многие люди делают огромную ошибку, называя римское гражданское право таким же, как и гражданское право в современное время. Это абсолютно два разных понятия.

В Риме существовало цивильное право как исключительно национальное и наиболее древнее право, регулировавшее материальные взаимоотношения исключительно между римскими гражданами. Главным источником для них служили Законы XII таблиц, на которые они опирались. Информацию черпали тоже из него. Данному праву были характерны такие черты, как консерватизм, неукоснительный формализм,  и государственная ограниченность.

Так как Рим развивал свои торговые отношения с другими странами, то появилась необходимость другой правовой системы – права народов как разновидности римского права. Складывается преторское право в качестве продукта деятельности преторов и прочих магистратов, дополнявших своими актами и решениями первые две системы. Если говорить проще, то право преторское или, как ещё его называют, магистратское – это определённая совокупность новшеств в праве, которые были закреплены в нормативных актах, или, как тогда их называли в Риме, - эдиктах. Все три системы в совокупности и составили римское гражданское право, которое в результате определённых изменений сложилось в понятие римского частного права.

Таким образом,  в Риме различали две отрасли права - публичное и частное (jus publikum и jus priwatum). Заслуга римских юристов состоит в том, что именно они и выделили из общего права частное, которое является противоположным публичному.

Классическое разграничение публичного и частного права, перешедшее в века, дает древнеримский юрист Ульпиан (170-228 гг.): «Публичное право есть то, которое относится к положению римского государства; частное право – которое относится к пользе отдельных лиц». [1]

Главной особенностью частного права было то, что субъектами являлись не все люди. Как мы знаем из истории, Рим был государством рабовладельческим, а это значит, что раб находился в собственности самого рабовладельца и никаких прав не имел. Тогда права имели только свободные люди, да и здесь тоже есть свои нюансы: первоначально полноправными людьми могли считать лишь римских граждан. Все остальные, которые не входили в римскую общину, рассматривались, как бесправные и спокойно могли быть направлены в рабство. Лишь спустя некоторое время, круг субъектов частного римского права стал расширяться.

Дальнейшее развитие частного права можем встретить в средневековье. Этот период характеризовался сильным влиянием канонического права. Частное право сильно преуменьшали в отличие от публичного. Основная задача в данный период стояла в обосновании привилегированного положения Римской католической церкви как «представителя Бога на земле». Большой вклад в развитие частного права в этот период внести такие философы, как Августин Аврелий, Фома Аквинский и др.

Августин Аврелий был близок с мнением Платона, говорил, что всё, что необходимо человеку, должно принадлежать всем, что не следует признавать частную собственность на определённые вещи, как это было в римском обществе. Но при этом, он также считал, что некоторые виды собственности, которыми владеть могут только благодетельные люди, могут быть учреждены Богом, — речь шла о церковном имуществе, подлежащим использованию для общего блага[2].

Позицию Августина в отношении собственности разделял и сам Фома Аквинский. Он также утверждал, что всякая собственность, даже оставаясь с юридической точки зрения частной, все равно должна служить общему благу[3].

Термин «человеческое право» («град земной») появилось благодаря средневековым мыслителям. Именно так они понимали публичную и частную сферу, которую никто не воспринимал самодостаточным[4].  

Первая светская западноевропейская средневековая правовая школа — школа глоссаторов — сложилась вокруг изучения Свода Юстиниана. Данная школа была основана известным правоведом Ирнерием в Болонье. Задача, которую они перед собой поставили, заключалась «в исследовании собственно римского права, без наслоившихся на него в последующем иных юридических норм и интерпретаций»[5]. Сначала они сосредоточили усилия на изучении Дигест, полный текст которых стал известен в последней трети XII в. Их труды стали новым витком развития учения о частном праве[6].

Результатом работы глоссаторов стала глосса Аккурсия, изданная в XIII в. и представляющая собой «сборник глосс или сводную глоссу на законодательство Юстиниана в целом»[7]. Это произведение получило большое значение в теории и на практике и впоследствии применялось судами «почти как закон»[8].

Если говорить про частное право в эпоху Нового времени, то с формированием свободного рынка труда, функционирующего на основе взаимодействия спроса и предложения, отношения работника и работодателя все больше приобретали характер правовой сделки, то есть частноправовую природу, которую не изменило даже активное вмешательство государства в регулирование условий труда. Тем самым трудовые отношения с крахом феодальной системы постепенно начали перемещаться из сферы публичного права в сферу частного: с окончанием эпохи феодализма, начала по-настоящему осознаваться разница между публичным и частным правом[9].

Впоследствии формирование концепции общественного договора привело к тому, что частное право в научной сфере начало постигаться, как взаимодействующая система при преобладающей значительности публичного права. То есть публичное право было в приоритете и без него нельзя было представить частное. Частное право представлялось функционирующим и эффективным, но всего лишь остатком тех отношений, каким общество покорялось до решения общественного договора — другими словами до создания государства и гражданского общества.

На рубеже XIX—XX вв. к теории в сфере частного права относили личные неимущественные права и нематериальные блага. Эти права принадлежали человеку от рождения и, в силу закона, были неотчуждаемые и не передаваемые иным способом, а также провозглашаемые и охраняемые таким важнейшим документом, как Конституция. Это объяснялось  необходимостью оградить данные, абсолютные по своей природе, права не столько «от всякого и каждого» (хотя именно таким образом они и подлежат защите), сколько именно от государства, которое чаще каких-либо иных субъектов стремится к их нарушению[10].

Также мне бы хотелось рассмотреть частное право в России: как оно появилось, и продолжило своё развитие в системе общего права.

Чтобы говорить о формировании частного права, нужно отметить, что в любом государстве, в том числе и в России, были определённые черты развития, которые отличались своей индивидуальности. Так, например, Буданов в зависимости от уровня взаимопроникновения государственных и частных начал делит историю русского права на три периода:

1) период земский (или т. н. княжеский) IX—XIII вв.;

2) период московский (правильнее — двух государств Московского и Литовского) XIV—XVI вв.;

3) период империи XVIII—XIX в.

В первом периоде начало государственное и частное слиты, как равносильные. Древнее общество строится по типу кровному, а как мы знаем, в семье власть находилась у домовладельца. Власть эта была как общественная, так  и частная (в понятии «володенья» государственная власть — imperium и частная — dominium не разграничены). Княжеская власть приобретается частным наследованием, завещанием и избранием народа (дань собирается князьями, как их личный доход, но этот доход употребляется ими (из личных целей) на содержание дружины и другие общественные надобности). Физическое лицо в сфере частного права ещё не выделялось: оно покрыто правами семейных, родовых и общинных союзов. Вне этих союзов оно теряет правоспособность (изгои).

Во втором периоде право государственное и право частное постепенно обособляются; но прежнее их слияние заключается в том, что в Московском государстве государственное право строится по типу частному (территория государства приравнивается вотчине; население прикрепляется к городу, посаду и земле; управление имеет характер кормления).

В третьем периоде государственное право стремится к полному очищению от примеси частноправных начал:

- в законах определяется существо верховной власти, как государственной (при Петре I), издается закон о порядке престолонаследия (при Павле I);

- сословия раскрепощаются (дворяне и мещане при Екатерине II; крестьяне при Александре II);

- права семейные и права собственности утверждаются (при Екатерине II).

Таким образом, все эти три периода дали нам понять, что частное право претерпело большое количество изменений, а государственное право постепенно берет все в свои руки и отодвигает частное на второй план.  

Наличие частного права, закрытое от вмешательства в него государства, в истории России было не таким уж и долгим. Продолжительный период времени закон просто не знал о такой категории права, как право собственности, а само право подчинялось публично-правовым ограничениям, что давало «повод к мысли, что вообще отвлеченное понятие о праве собственности не имелось у нас до Екатерины II», при которой оно впервые появилось в отечественном праве. Лишь после либеральных реформ Александра II, реализованных сейчас во второй половине XIX века, частная собственность, перестав быть привилегией, стала «общей правовой нормой всего населения: казенный интерес, настолько очевидный еще в первых изданиях свода, сменяется первенством полноправия в гражданских отношениях».

Характеризовать частное право после Октябрьской революции 1917 г. можно словами В.И.Ленина: «Мы ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное»[11]. Данная ситуация начала меняться только лишь ко времени распада социалистического государства, а законодательное признание частного права произошло лишь с приобретением России независимости.

Начальным этапом становления частноправовых начал в «новом российском обществе» можно считать принятие Конституции Российской Федерации, которая закрепила и гарантировала права и свободы человека, свободу экономической и творческой деятельности. Также весомый вклад в развитие частного права России внесла программа «Становление и развитие частного права в России», утвержденная Указом Президента РФ от 07.07.1994 N 1473 (далее – Программа).

Реализация положений Конституции Российской Федерации о правах и свободах человека, свободе экономической и творческой деятельности, согласно Программе, требовала осуществления мер по возрождению и развитию частного права.

Частное право в России, исходя из её исторически-правовых традиций,  должно иметь в качестве своего основного источника Гражданский кодекс и иные принятые в соответствии с ним акты гражданского законодательства.

Дальше частное право начало развиваться после принятия  Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (далее – ГК), согласно которому гражданское законодательство России основывается на признании равенства участников, регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты (ст.1 ГК).

Таким образом, в истории развития частного права характерно выделено несколько этапов. При этом, применительно к каждому конкретному государству, можно говорить о наличии специфики исторического развития частного права. В отношении России можно выделить следующие этапы развития частного права:

1) до начала правления Екатерины II;

2) правление Екатерины II и Александра II;

3) период советской власти;

4) нынешнее время.

Также наличие частного права, как области права, в которое не вмешивалось государство, в истории России длилось не долго. О существовании права, как отрасли права, можно говорить только после распада советского государства и последовавших за этим глубоких политических, экономических и общественных преобразований в России.

Также не стоит забывать, что частное право берёт своё начало в Риме, где они, благодаря развитию торговых и иных отношений, начали отделять публичное право от частного.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  




Подборка статей по вашей теме: